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中國知識產(chǎn)權(quán)案例

時間:2022-02-25 10:46:55 法律 我要投稿
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中國知識產(chǎn)權(quán)案例

  根據(jù)最中國高人民法院統(tǒng)計,近年來的中國知識產(chǎn)權(quán)10大經(jīng)典案例已評選出來。“IPAD”商標權(quán)屬糾紛案排列第一,該案最終以蘋果公司向深圳唯冠支付6千萬美元(折合人民幣約3.6億)收場。隨著中國加入WTO,經(jīng)濟的復蘇、國際貿(mào)易與技術(shù)交流的嚴重影響下,已是今后企業(yè)競爭的主要手段之一,中國知識產(chǎn)權(quán)保護制度也日趨完善。下面就是小編為大家整理的中國知識產(chǎn)權(quán)案例的經(jīng)驗,希望能夠幫到大家。

中國知識產(chǎn)權(quán)案例

  一、知識產(chǎn)權(quán)民事案件

  1.“IPAD”商標權(quán)屬糾紛案

  蘋果公司、IP申請發(fā)展有限公司與唯冠科技(深圳)有限公司商標權(quán)權(quán)屬糾紛上訴案(廣東省高級人民法院〔2012〕粵高法民三終字第8、9號民事調(diào)解書)

  【案情摘要】2000年,唯冠集團旗下的子公司分別在多個國家、地區(qū)注冊了iPad商標,其中包括唯冠科技(深圳)有限公司(簡稱深圳唯冠公司)在中國大陸注冊的iPad商標。2009年,蘋果公司通過IP申請發(fā)展有限公司(簡稱IP公司)與唯冠集團旗下一家子公司——臺灣唯冠公司達成協(xié)議,約定將iPad商標以3.5萬英鎊價格轉(zhuǎn)讓給蘋果公司。2010年4月19日,蘋果公司、IP公司向深圳市中級人民法院起訴深圳唯冠公司,主張根據(jù)IP公司與臺灣唯冠公司簽訂的《商標轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》及相關(guān)證據(jù),請求判令深圳唯冠公司2001年獲準在計算機等商品上注冊的“IPAD”商標和“”商標專用權(quán)歸其所有及判令深圳唯冠公司賠償其損失400萬元。深圳市中級人民法院2011年11月17日作出一審判決,駁回了兩原告的訴訟請求。蘋果公司、IP公司向廣東省高級人民法院提出上訴。廣東省高級人民法院最終促成雙方以6000萬美元達成調(diào)解。

  【典型意義】蘋果公司ipad產(chǎn)品是一款在市場上廣受歡迎的產(chǎn)品,獲得該商標對其來講意義重大。而該案糾紛發(fā)生時,深圳唯冠公司瀕臨破產(chǎn),涉及債權(quán)人多達數(shù)百人,最大的財產(chǎn)估值集中在iPad商標上。對雙方來講,調(diào)解是其解決糾紛的最佳方式。法院從這一基礎(chǔ)出發(fā),最終促成雙方調(diào)解。該案的成功調(diào)解徹底解決雙方在美國、香港以及國內(nèi)的一系列紛爭,向國際社會展現(xiàn)了我國日益成熟的知識產(chǎn)權(quán)制度和司法保護狀況,受到多家國內(nèi)外媒體的正面評價。

  2.“三一”馳名商標保護案

  三一重工股份有限公司與馬鞍山市永合重工科技有限公司(原名馬鞍山市三一重工機械制造有限公司)侵害商標權(quán)及不正當競爭糾紛上訴案(湖南省高級人民法院〔2012〕湘高法民三終字第61號民事判決書)

  【案情摘要】三一重工股份有限公司(簡稱三一重工公司)是第1550869號及第6131503號“三一”文字注冊商標專用權(quán)人。

  馬鞍山市永合重工科技有限公司(原名馬鞍山市三一重工機械制造有限公司,簡稱永合公司)未經(jīng)三一重工公司許可,在其企業(yè)名稱中冠以“三一”文字,并在其機床類產(chǎn)品、廠房外墻、廣告宣傳及網(wǎng)站首頁中使用“三一重工”、“三一機床”等標識,三一重工公司據(jù)此提起商標侵權(quán)及不正當競爭訴訟。湖南省長沙市中級人民法院一審判決永合公司停止商標侵權(quán)及不正當競爭行為并賠償三一重工公司經(jīng)濟損失40萬元。永合公司不服,提起上訴。

  湖南省高級人民法院經(jīng)審理認為,三一重工公司依法享有第1550869號及第6131503號“三一”文字注冊商標專用權(quán),其中第1550869號商標由三一重工公司在企業(yè)名稱、產(chǎn)品、對外宣傳、企業(yè)設(shè)施及股票名稱中持續(xù)使用,已為相關(guān)公眾廣為知曉,構(gòu)成商標法第十四條所稱的馳名商標。

  同時,“三一”文字是三一重工公司企業(yè)名稱中最為顯著和核心的部分,構(gòu)成其企業(yè)字號,具有較高的知名度,應認定為反不正當競爭法第五條第一款(三)項規(guī)定的“企業(yè)名稱”,依法受法律保護。永合公司未經(jīng)許可,在與涉案第1550869號“三一”商標核準使用的商品范圍不相同亦不相似的機床類產(chǎn)品上突出使用“三一”商標,并在其企業(yè)名稱中冠以“三一”文字,其行為構(gòu)成商標侵權(quán)及不正當競爭,依法應當承擔相應的民事責任。

  遂判決駁回上訴,維持原判。

  【典型意義】三一重工公司是國內(nèi)知名企業(yè),其所擁有的第1550869號“三一”文字注冊商標被相關(guān)公眾廣為知曉。

  永合公司在其機床類產(chǎn)品上突出使用“三一”標識,并在其企業(yè)名稱中冠以“三一”文字。法院根據(jù)商標法第十四條的規(guī)定,依法認定三一重工公司擁有的第1550869號“三一”文字注冊商標為馳名商標,判定永合公司的行為構(gòu)成商標侵權(quán)及不正當競爭。

  本案通過馳名商標的司法認定,有力地保護了商標權(quán)人的合法權(quán)益,對于維護正常的經(jīng)濟秩序,制止“傍名牌”、“搭便車”行為,促進知名企業(yè)的品牌建設(shè)具有積極的意義。

  3.計算機中文字庫著作權(quán)糾紛案

  北京北大方正電子有限公司與暴雪娛樂股份有限公司、九城互動信息技術(shù)(上海)有限公司、上海第九城市信息技術(shù)有限公司、北京情文圖書有限公司侵害著作權(quán)糾紛案(最高人民法院〔2010〕民三終字第6號民事判決書)

  【案情摘要】北京北大方正電子有限公司(簡稱北大方正公司)是方正蘭亭字庫V5.0版中的方正北魏楷體GBK等5款方正字體的權(quán)利人。

  暴雪娛樂股份有限公司(簡稱暴雪公司)是網(wǎng)絡(luò)游戲《魔獸世界》的版權(quán)所有人,其授權(quán)上海第九城市信息技術(shù)有限公司(簡稱第九城市公司)對網(wǎng)絡(luò)游戲進行漢化,并由第九城市公司在我國大陸地區(qū)運營該網(wǎng)絡(luò)游戲。九城互動信息技術(shù)(上海)有限公司(簡稱九城互動公司)從第九城市公司經(jīng)營該游戲的收入中進行分成并作為2005年、2006年該游戲的會計核算主體。

  北京情文圖書有限公司(簡稱情文公司)是第九城市公司授權(quán)的網(wǎng)絡(luò)游戲《魔獸世界》客戶端軟件光盤經(jīng)銷商之一。

  北大方正公司認為暴雪公司等在該游戲客戶端中,未經(jīng)許可復制、安裝了北大方正公司享有著作權(quán)的上述5款字體;在該游戲運行過程中,各種游戲界面的中文文字分別使用了上述5款字體。

  前述行為侵犯了北大方正公司對上述5款字體的計算機軟件著作權(quán)以及其中每個漢字的美術(shù)作品著作權(quán),向北京市高級人民法院提起訴訟,請求判令其停止侵權(quán)、賠禮道歉并賠償經(jīng)濟損失4.08億元。

  一審法院認為,字庫不屬于計算機軟件保護條例所規(guī)定的程序,但字庫中每個字體的制作體現(xiàn)出作者的獨創(chuàng)性,涉案字庫中每款字體的字型是由線條構(gòu)成的具有一定審美意義的書法藝術(shù),屬于受著作權(quán)法及其實施條例保護的美術(shù)作品。第九城市公司在《魔獸世界》客戶端軟件和相關(guān)補丁程序中使用涉案5款字體并進行銷售的行為,以及通過計算機網(wǎng)絡(luò)向游戲玩家提供相關(guān)客戶端軟件等的行為,分別侵犯了北大方正公司對涉案方正蘭亭字庫中的字體的美術(shù)作品著作權(quán)中的復制權(quán)、發(fā)行權(quán)以及信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán),暴雪公司、九城互動公司與其承擔連帶責任。

  判決暴雪公司等立即停止侵權(quán)并賠償北大方正公司經(jīng)濟損失140萬元及訴訟合理支出5萬元。北大方正公司、暴雪公司、第九城市公司不服一審判決,向最高人民法院提出上訴。最高人民法院經(jīng)審理認為,本案訴爭字庫中的字體文件的功能是支持相關(guān)字體字型的顯示和輸出,其內(nèi)容是字型輪廓構(gòu)建指令及相關(guān)數(shù)據(jù)與字型輪廓動態(tài)調(diào)整數(shù)據(jù)指令代碼的結(jié)合,其經(jīng)特定軟件調(diào)用后產(chǎn)生運行結(jié)果,屬于《計算機軟件保護條例》第三條第(一)項規(guī)定的計算機程序。

  字庫中的字體并非由線條、色彩或其他方式構(gòu)成的有審美意義的平面或者立體的造型藝術(shù)作品,故其不屬于著作權(quán)法意義上的美術(shù)作品。暴雪公司侵犯了北大方正公司對訴爭字庫計算機軟件的復制權(quán)、發(fā)行權(quán)以及信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)。另外,經(jīng)相關(guān)計算機軟件調(diào)用運行后產(chǎn)生的漢字只有具有著作權(quán)法意義上的獨創(chuàng)性時方能認定其構(gòu)成美術(shù)作品。本案中暴雪公司、第九城市公司在其游戲運行中使用上述漢字是對其表達思想、傳遞信息等功能的使用,無論前述漢字是否屬于著作權(quán)法意義上的美術(shù)作品,這種使用均不侵犯北大方正公司的相關(guān)權(quán)利。

  綜上,二審判決暴雪公司等停止侵權(quán)并賠償北大方正公司經(jīng)濟損失200萬元及訴訟合理支出5萬元。

  【典型意義】本案涉及到計算機中文字庫的法律屬性的認定。

  最高人民法院在本案中認為:

  1、方正蘭亭字庫應作為計算機軟件而不是美術(shù)作品受到著作權(quán)法的保護。

  2.計算機中文字庫運行后產(chǎn)生的單個漢字,只有具有著作權(quán)法意義上的獨創(chuàng)性時方能認定其為美術(shù)作品。

  3.計算機中文字庫運行后產(chǎn)生的單個漢字,無論其是否屬于美術(shù)作品,均不能限制他人正當使用漢字來表達一定思想、傳達一定的信息的權(quán)利。

  4.“葫蘆娃”動畫形象著作權(quán)權(quán)屬糾紛案

  胡進慶、吳云初與上海美術(shù)電影制片廠著作權(quán)權(quán)屬糾紛上訴案(上海市第二中級人民法院〔2011〕滬二中民五(知)終字第62號民事判決書)

  【案情摘要】胡進慶、吳云初是上海美術(shù)電影制片廠的職工,上個世紀80年代,上海美術(shù)電影制片廠指派胡進慶、吳云初擔任國產(chǎn)系列動畫片《葫蘆兄弟》的造型設(shè)計,二人共同創(chuàng)作了“葫蘆兄弟”角色造型形象。

  胡進慶、吳云初認為,“葫蘆兄弟”形象作為美術(shù)作品可以獨立于影片而由作者享有著作權(quán),該美術(shù)作品屬于一般職務作品,在雙方未就著作權(quán)進行約定的情況下,“葫蘆兄弟”角色造型形象的美術(shù)作品著作權(quán)應歸二人所有。

  遂訴至上海市黃浦區(qū)人民法院,請求法院確認《葫蘆兄弟》及其續(xù)集《葫蘆小金剛》系列剪紙動畫電影中“葫蘆娃”(即葫蘆兄弟和金剛葫蘆娃)角色形象造型原創(chuàng)美術(shù)作品的著作權(quán)歸胡進慶、吳云初所有。一審法院判決駁回胡進慶、吳云初的訴訟請求。胡進慶、吳云初不服,提起上訴。

  上海市第二中級人民法院二審認為,雙方當事人的確沒有就系爭作品的著作權(quán)歸屬簽訂書面合同,但這是特定歷史條件下的行為,故應深入探究當事人行為時所采取的具體形式及其真實意思表示,在此基礎(chǔ)上才能正確判斷系爭職務作品著作權(quán)的歸屬。針對動畫電影的整個創(chuàng)作而言,完成工作任務所創(chuàng)作的成果歸屬于單位,是符合當時人們的普遍認知的。

  且雙方均認可被上訴人有權(quán)對動畫電影的角色形象造型進行支配,故從誠信的角度出發(fā),上訴人不應在事后作出相反的意思表示,主張系爭角色造型美術(shù)作品的著作權(quán)。因此,“葫蘆娃”形象依法應當認定為“特殊職務作品”,由胡進慶、吳云初享有署名權(quán),著作權(quán)的其他權(quán)利由上海美術(shù)電影制片廠享有,據(jù)此判決駁回上訴,維持原判。

  【典型意義】本案涉及動畫造型著作權(quán)的認定,法人作品與職務作品、一般職務作品與特殊職務作品的比較和區(qū)分等法律問題以及計劃經(jīng)濟時代著作權(quán)歸屬的司法政策問題。

  本案判決綜合考慮了作品創(chuàng)作之時的特定歷史條件和規(guī)章制度以及當事人的具體行為及其真實意思表示等各個層面,認定由單位職工創(chuàng)作的動畫角色造型屬于“特殊職務作品”,單位享有除署名權(quán)之外的著作權(quán)。

  這一方面符合公眾對此類作品著作權(quán)歸屬的通常認識,另一方面也維護了文化產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

  5.涉及百度文庫著作權(quán)糾紛案

  韓寒與北京百度網(wǎng)訊科技有限公司侵害著作權(quán)糾紛案(北京市海淀區(qū)人民法院〔2012〕海民初字第5558號民事判決書)

  【案情摘要】韓寒為當代知名青年作家,其在百度文庫中發(fā)現(xiàn)有多位網(wǎng)友將其代表作《像少年啦飛馳》(以下簡稱《像》書)上傳至百度文庫,供用戶免費在線瀏覽和下載,其多次致函經(jīng)營百度文庫的北京百度網(wǎng)訊科技有限公司(簡稱百度公司)協(xié)商處理未果。

  韓寒認為百度公司侵犯了其《像》書的信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán),向北京市海淀區(qū)人民法院提起訴訟,請求立即停止侵權(quán)、采取有效措施制止侵權(quán),關(guān)閉百度文庫,賠禮道歉,賠償經(jīng)濟損失25.4萬元并承擔律師費、公證費等。百度公司強調(diào)百度文庫屬于信息存儲空間,其中的文檔由網(wǎng)友貢獻,百度公司收到韓寒投訴后,及時刪除了投訴鏈接和相關(guān)作品,并將投訴作品納入文庫反盜版系統(tǒng)正版資源庫,采用技術(shù)措施預防侵權(quán),不存在過錯,不應承擔侵權(quán)責任。

  北京市海淀區(qū)人民法院審理后認為,百度公司經(jīng)營百度文庫,一般不負有對網(wǎng)絡(luò)用戶上傳的作品進行事先審查、監(jiān)控的義務,但并不意味著百度公司對百度文庫中的侵權(quán)行為可以不加任何干預和限制?紤]到涉案作品為知名作家的知名作品,韓寒曾于2011年3月作為作家代表之一就百度文庫侵權(quán)一事與百度公司協(xié)商談判,百度公司理應知道韓寒不同意百度文庫傳播其作品,也應知道百度文庫中存在侵犯韓寒著作權(quán)的文檔,百度公司對韓寒作品負有較高的注意義務。

  對于負有較高注意義務的《像》書侵權(quán)文檔,百度公司消極等待權(quán)利人提供正版作品或通知,未能確保其反盜版系統(tǒng)正常運行之功能,也未能采取其他必要措施制止該侵權(quán)文檔在百度文庫傳播,主觀上存在過錯,故判決百度公司賠償韓寒經(jīng)濟損失39800元及合理開支4000元。

  該判決一審生效。

  【典型意義】本案是作家維權(quán)聯(lián)盟與百度公司就文庫模式發(fā)生沖突尋求司法解決的典型案件,廣受各界關(guān)注。本案判決在論證信息存儲空間網(wǎng)絡(luò)服務商的過錯時以“注意義務”為切入點,結(jié)合百度文庫的客觀現(xiàn)狀、作者及作品的知名度、作者與百度公司就百度文庫引發(fā)糾紛的協(xié)商情況等情節(jié),審查百度公司是否采取了符合其身份、滿足其預見水平和控制能力范圍內(nèi)的措施,并對百度公司所采取技術(shù)措施的妥當性進行了判斷。

  判決肯定了百度公司為文庫這一商業(yè)模式預防侵權(quán)所做的積極努力,但也指出其制止侵權(quán)應注重規(guī)范化管理,而不能依賴于應急措施和尚不完善的技術(shù)措施。本案判決意在平衡文化產(chǎn)品創(chuàng)作者、傳播者以及公眾的利益,促成權(quán)利人與網(wǎng)絡(luò)企業(yè)的合作,實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)文化的繁榮。

  6.CDMA/GSM雙模式移動通信方法專利侵權(quán)糾紛案

  浙江華立通信集團與深圳三星科健移動通信技術(shù)有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛上訴案(浙江省高級人民法院〔2009〕浙知終字第64號民事判決書)

  【案情摘要】浙江華立通信集團有限公司(簡稱華立公司)系專利號為ZL02101734.4號、名稱為“一種GSM/CDMA雙模式移動通信的方法”的發(fā)明專利獨占許可的被許可人。

  華立公司認為深圳三星科健移動通信技術(shù)有限公司(以下簡稱三星公司)制造、戴鋼銷售的SCH-W579手機的技術(shù)方案與其專利權(quán)所記載的技術(shù)方案相同,請求法院判令三星公司停止侵權(quán)、賠償華立公司經(jīng)濟損失人民幣5000萬元;戴鋼停止銷售侵權(quán)手機。

  一審法院全部支持了華立公司的訴訟請求。二審中,浙江省高級人民法院認為,產(chǎn)品界面演示展現(xiàn)的操作步驟可以由不同的技術(shù)方案實現(xiàn),準確確定被訴侵權(quán)產(chǎn)品采用的技術(shù)方法,判定其是否落入了專利保護范圍,仍需要借助于專業(yè)技術(shù)部門的技術(shù)檢測。

  因此,同意了三星公司的技術(shù)鑒定申請。

  技術(shù)鑒定結(jié)論表明,SCH-W579手機采有的技術(shù)方案與專利權(quán)利要求1所記載的部分必要技術(shù)特征不相同,兩者采用的技術(shù)手段和實現(xiàn)的功能不相同,達到的GSM/CDMA雙模式移動通信的效果不相同,因此法院認定兩者是不相同的技術(shù)方案,SCH-W579手機并未采用涉案專利權(quán)利要求1所記載的專利方法,未落入涉案專利權(quán)的保護范圍,不構(gòu)成專利侵權(quán)。判決撤銷原審判決,駁回華立公司的訴訟請求。

  【典型意義】本案是國際知名手機生產(chǎn)商被訴侵犯中國同行專利權(quán)第一案,訴訟請求和一審判賠數(shù)額均高達5000萬元,受到國內(nèi)外廣泛關(guān)注。二審法院積極引導當事人舉證質(zhì)證,準確采用合理的比對方法,鼓勵雙方當事人聘請專家輔助人幫助其說明技術(shù)問題,并借助技術(shù)鑒定等事實查明機制,有效解決技術(shù)難題,正確適用相關(guān)法律,改判駁回了國內(nèi)手機廠商的全部訴訟請求,平等保護了各方當事人的合法權(quán)益,營造了公平競爭的市場環(huán)境。

  7.“泥人張”不正當競爭糾紛案

  張锠、張宏岳、北京泥人張藝術(shù)開發(fā)有限責任公司與張鐵成、北京泥人張博古陶藝廠、北京泥人張藝術(shù)品有限公司不正當競爭糾紛再審案(最高人民法院〔2010〕民提字第113號民事判決書)

  【案情摘要】清朝張明山在世時因精于捏塑被群眾稱為“泥人張”,其后代繼承和發(fā)展了家族的泥塑藝術(shù),如第二代“泥人張”傳人之一張玉亭分別于1914年和1915年在國際上獲獎,第三代“泥人張”傳人之一張景祜于1956年在中央工藝美術(shù)學院設(shè)張景祜泥塑工作室。張锠為張景祜之子,系“泥人張”第四代傳人之一。張宏岳為張锠之子,系“泥人張”第五代傳人之一。

  張明山的后代在經(jīng)營活動中長期使用“泥人張”作為商業(yè)標識。2006年6月,“泥塑(天津泥人張)”入選第一批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。

  北京泥人張藝術(shù)開發(fā)有限責任公司成立于1997年8月,法定代表人為張宏岳。北京泥人張博古陶藝廠和北京泥人張藝術(shù)品有限公司分別于1982年11月和1994年7月成立,法定代表人均為張鐵成,在經(jīng)營中均使用了“泥人張”。

  2005年10月8日登陸北京泥人張藝術(shù)品有限公司網(wǎng)站,“公司簡介”中有“‘北京泥人張’始于清末道光年間,至今已有近160年的歷史”和“張鐵成系‘北京泥人張’的第四代傳人”等內(nèi)容。1979年7月13日的《北京日報》載有關(guān)于“北京泥人張”的最早報道。

  三原告向北京市第二中級人民法院提起訴訟,請求判令三被告停止侵權(quán)、賠禮道歉并賠償經(jīng)濟損失110萬元等。

  一審法院認為,三被告的行為構(gòu)成侵犯“泥人張”名稱專有權(quán)和不正當競爭,因三原告過于懈怠行使自己的權(quán)利,故判決三被告停止侵權(quán)、賠償合理費用一萬元等。張鐵成等不服提起上訴,北京市高級人民法院二審認為,張鐵成使用“北京泥人張”有其合理依據(jù),故判決三被告賠償合理費用一萬元、在“nirenzhang”域名前附加區(qū)別性標識,撤銷了一審關(guān)于停止使用“泥人張”專有名稱的判項。

  最高人民法院再審認為,“泥人張”作為對張明山及其后幾代人中泥塑藝人的特定稱謂和他們所傳承的特定技藝以及創(chuàng)作、生產(chǎn)作品的特定名稱,社會知名度很高,承載著極大的商業(yè)價值;三被告在明知“泥人張”知名度的情況下,將其作為商業(yè)標識使用,又不能提供充分證據(jù)證明其使用的合法合理依據(jù),客觀上足以造成公眾的混淆、誤認,其行為構(gòu)成不正當競爭,故判決撤銷二審判決,維持一審判決。

  【典型意義】本案雙方當事人主張的家族傳承歷史久遠,涉及法律關(guān)系復雜,判決結(jié)果對于雙方當事人有重大影響,因而受到了社會的廣泛關(guān)注。再審判決書在全面充分清楚展現(xiàn)案情、事實和訴辯主張的基礎(chǔ)上,準確適用法律,結(jié)合法理和情理,對通用稱謂的認定、“泥人張”特定稱謂體現(xiàn)的權(quán)益及保護、公開出版物記載內(nèi)容真實性的審查判斷、三被告是否構(gòu)成不正當競爭等問題進行了深入分析,保證了裁判結(jié)果的說服力,取得了良好的法律效果。

  “泥人張”特定稱謂有160余年的歷史傳承,享譽海內(nèi)外,所指代的泥塑藝術(shù)品體現(xiàn)了本土文化特色,并入選第一批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄,本案依法保護了“泥人張”這一知名老字號,得到了社會各界的充分肯定,取得了良好的社會效果。

  8.侵害姚明人格權(quán)及不正當競爭糾紛案

  姚明與武漢云鶴大鯊魚體育用品有限公司侵犯人格權(quán)及不正當競爭糾紛上訴案(湖北省高級人民法院〔2012〕鄂民三終字第137號民事判決書)

  【案情摘要】武漢云鶴大鯊魚體育用品有限公司(簡稱武漢云鶴公司)在未經(jīng)姚明同意的情況下,將其姓名和肖像用于生產(chǎn)和銷售的“姚明一代”產(chǎn)品及其宣傳上,姚明認為其上述行為侵犯了姚明的人格權(quán),亦構(gòu)成不正當競爭,遂請求法院判令武漢云鶴公司立即停止侵權(quán),賠償經(jīng)濟損失1000萬元,并在《中國工商報》等媒體上刊載聲明賠禮道歉、消除影響。

  湖北省武漢市中級人民法院一審認為,姚明因其自身的努力,憑借其在男子職業(yè)籃球領(lǐng)域取得的成就及其良好的社會形象,在廣大消費者中的影響力而產(chǎn)生的相關(guān)權(quán)益受法律保護。

  武漢云鶴公司在商品銷售的宣傳過程中,多次使用姚明的肖像及姓名,將其生產(chǎn)和銷售的運動型產(chǎn)品與姚明相聯(lián)系,既侵害了姚明的姓名權(quán)及肖像權(quán),也構(gòu)成了不正當競爭,判決其立即停止侵權(quán)行為,賠禮道歉并消除影響,因姚明提交的證據(jù)不足以證實武漢云鶴公司的侵權(quán)行給其造成1000萬元的經(jīng)濟損失,綜合侵權(quán)事實及姚明的維權(quán)支出情況,酌定賠償經(jīng)濟損失30萬元。

  一審判決后,姚明以判決賠償數(shù)額過低為由提起上訴。湖北省高級人民法院二審認為,受《反不正當競爭法》保護的自然人姓名,不同于一般意義上的人身權(quán),是區(qū)別不同市場主體的商業(yè)標識。未經(jīng)權(quán)利人授權(quán)或許可,任何企業(yè)或個人不得擅自將他人姓名、肖像、簽名及其相關(guān)標識進行商業(yè)性使用。

  武漢云鶴公司侵權(quán)故意明顯,原審在酌定賠償經(jīng)濟損失時并未充分考慮武漢云鶴公司侵權(quán)行為的性質(zhì)、后果、持續(xù)時間等因素,以及2010年3月姚明本人通過新浪網(wǎng)發(fā)布正式聲明之后,武漢云鶴公司繼續(xù)侵權(quán)并放任侵權(quán)的主觀過錯程度。為此,綜合以上因素和考慮,在被侵權(quán)人因被侵權(quán)所受損失或侵權(quán)人因侵權(quán)所得利益難以確定的情況下,依照《反不正當競爭法》第二十條、《最高人民法院關(guān)于審理不正當競爭民事案件應用法律若干問題的解釋》第十七條的相應規(guī)定,判決由武漢云鶴公司賠償姚明包括維權(quán)合理費用在內(nèi)的經(jīng)濟損失共計100萬元。

  【典型意義】人格權(quán)商品化問題一直是法學理論界與司法實務界探討的熱點。以姓名、肖像等主體的外在標志和表征為內(nèi)容的人格權(quán)在商品經(jīng)濟社會呈現(xiàn)出巨大的商業(yè)價值,特別是名人的姓名和肖像。

  本案由于姚明本人的知名度及其影響力,備受媒體和社會關(guān)注。本案不僅通過適用《反不正當競爭法》對具有商業(yè)價值的、在商品經(jīng)營中使用的自然人姓名、肖像等給予了保護,而且在確定賠償數(shù)額上也相應選擇適用了《反不正當競爭法》及其司法解釋,對審理此類人格權(quán)與不正當競爭糾紛案件具有借鑒意義。

  9.“樂活”商標侵權(quán)行政處罰案

  蘇州鼎盛食品有限公司與江蘇省蘇州工商行政管理局工商行政處罰上訴案(江蘇省高級人民法院〔2011〕蘇知行終字第4號行政判決書)

  【案情摘要】案外人東華紡織集團有限公司(簡稱東華公司)經(jīng)國家工商行政管理總局商標局核準于2009年7月14日取得“樂活LOHAS”注冊商標,核定使用于“糕點;方便米飯;麥片;冰淇淋”等商品類別,目前尚未實際使用。

  2009年6月23日,蘇州鼎盛食品有限公司(簡稱鼎盛公司)與浙江健利包裝有限公司簽訂訂購合同,約定由浙江健利包裝有限公司為鼎盛公司制作涉案標有標識的禮盒等包裝產(chǎn)品。2009年9月,鼎盛公司將其當年度所生產(chǎn)的月餅劃分為“秋爽”、“美滿”以及涉案的“樂活”等總計23個類別投放市場,主要通過鼎盛公司的直營店、加盟店等方式進行銷售。

  2009年9月8日,江蘇省蘇州工商行政管理局(簡稱蘇州工商局)接到舉報,對鼎盛公司展開調(diào)查。查明其在當年生產(chǎn)銷售的一款月餅使用“樂活LOHAS”商標,遂認定鼎盛公司的行為屬于侵犯注冊商標專用權(quán)的行為,對其作出責令停止侵權(quán)行為并罰款人民幣50萬元的行政處罰決定。

  該具體行政行為作出后,鼎盛公司不服向蘇州市政府申請行政復議,蘇州市政府維持蘇州工商局作出的工商處罰決定。鼎盛公司對此仍不服,向江蘇省蘇州市中級人民法院起訴。江蘇省蘇州市中級人民法院經(jīng)過審理維持了蘇州工商局的處罰決定。鼎盛公司不服向江蘇省高級人民法院上訴,主張鼎盛公司在月餅系列商品上使用“樂活LOHAS”是將其作為商品款式名稱使用,且“樂活LOHAS”注冊商標來源于社會流行詞語,其顯著性較弱,他人有合理使用的權(quán)利,故請求依法改判,撤銷行政處罰決定。

  江蘇省高級人民法院認為,鼎盛公司與東華公司涉案商標構(gòu)成近似,其行為侵害了東華公司注冊商標專用權(quán),工商行政機關(guān)有權(quán)依法對鼎盛公司實施行政處罰,但應遵循過罰相當原則。當責令停止侵權(quán)行為即足以達到保護注冊商標專用權(quán)以及保障消費者和相關(guān)公眾利益的行政執(zhí)法目的時,是否選擇并處罰款,應當綜合考慮處罰相對人的主觀過錯程度、違法行為的情節(jié)、性質(zhì)、后果及危害程度等因素行使自由裁量權(quán)。

  本案中,蘇州工商局未考慮鼎盛公司主觀上無過錯,侵權(quán)性質(zhì)、行為和情節(jié)顯著輕微,尚未造成實際危害后果等因素,對鼎盛公司并處50萬元罰款,導致行政處罰的結(jié)果與違法行為的社會危害程度之間明顯不適當,其行政處罰缺乏妥當性和必要性,應當認定屬于顯失公正的行政處罰,依法應予變更。

  據(jù)此,判決變更蘇州工商局作出的行政處罰決定“1、責令停止侵權(quán)行為,2、罰款人民幣50萬元”為“責令停止侵權(quán)行為”。

  【典型意義】本案是江蘇法院在知識產(chǎn)權(quán)“三合一”框架下,首例以司法判決方式對顯失公正的行政處罰予以變更的知識產(chǎn)權(quán)行政案件。本案向知識產(chǎn)權(quán)行政執(zhí)法機關(guān)作出如下指引:工商行政機關(guān)依法對行政相對人的商標侵權(quán)行為實施行政處罰時,應遵循過罰相當原則行使自由裁量權(quán),即在保證行政管理目標實現(xiàn)的同時,兼顧保護行政相對人的合法權(quán)益,行政處罰以達到行政執(zhí)法目的和目標為限。

  本案的審理對于進一步明確商標侵權(quán)行政案件的審理思路進行了積極探索,對工商行政機關(guān)在商標行政執(zhí)法工作中,準確理解商標法的立法精神和侵權(quán)判定標準,合理規(guī)范行使自由裁量權(quán),起到了裁判指引作用。

  拓展閱讀:淺談中國計算機軟件的知識產(chǎn)權(quán)保護

  計算機軟件產(chǎn)業(yè)是產(chǎn)生于上世紀五十年代中期的重要產(chǎn)業(yè),在幾十年的快速發(fā)展中,已成為獨立于計算機硬件的能夠推動國家信息化建設(shè)的關(guān)鍵型產(chǎn)業(yè),但到目前為止,人們就計算機軟件依據(jù)缺乏足夠深入的認識,尤其是計算機軟件的知識產(chǎn)權(quán)保護。依據(jù)國際知識產(chǎn)權(quán)組織相關(guān)條規(guī)中的規(guī)定,計算機軟件應當涵蓋計算機程序、輔助資料及程序的描述等,世界上很多國家的知識產(chǎn)權(quán)保護均是依據(jù)國際知識產(chǎn)權(quán)保護的相關(guān)定義,在結(jié)合自身狀況的基礎(chǔ)上進行的修訂。

  一.計算機軟件的知識產(chǎn)權(quán)保護概述

  依據(jù)國際知識產(chǎn)權(quán)保護的相關(guān)規(guī)定,計算機軟件作為不同于其他的知識產(chǎn)權(quán)的客體,其特殊性呈現(xiàn)于較多的方面,這也強調(diào)著計算機軟件的知識產(chǎn)權(quán)保護的特殊性。計算機軟件作為人類智慧的表現(xiàn)形式,同時具備著作品性及工具性雙重屬性;計算機軟件在研發(fā)設(shè)計的過程中,實現(xiàn)著思想內(nèi)涵與表現(xiàn)形式的高度融合,兩者的相互滲透、相互融合使得界定區(qū)分較為困難;計算機軟件所具有的更新周期逐漸縮短、更新?lián)Q代逐漸加快,增加著知識產(chǎn)權(quán)保護的難度;計算機軟件的研發(fā)設(shè)計成本普遍較高,但復制推廣的成本卻相對較低;計算機軟件具備著較強的國際通用性等。計算機軟件所具有的區(qū)別于其他的知識產(chǎn)權(quán)的客體的以上諸多性質(zhì),強調(diào)著計算機軟件并非一般的作品及技術(shù),強調(diào)著不可將計算機軟件這一知識產(chǎn)權(quán)客體與傳統(tǒng)知識產(chǎn)權(quán)客體一視同仁,要綜合計算機軟件的特殊性給予知識產(chǎn)權(quán)法律上的相應保護。

  二.我國計算機軟件的知識產(chǎn)權(quán)保護存在的問題

  1.純粹專利保護制度之下的保護無法滿足保護需求

  純粹專利保護制度之下的保護要求相對較高,且保護條件相對有限,該種立法保護的弊端與問題需要新立法模式予以解決,進行立法保護的相關(guān)條件及要求的合理適當降低;產(chǎn)品的專利申請時間長、申請成本高是較為普遍的現(xiàn)象,計算機軟件作為較為特殊的知識產(chǎn)權(quán)的客體,申請保護中也同樣存在著該種問題。就國際大環(huán)境而言,計算機軟件的知識產(chǎn)權(quán)保護經(jīng)歷著針對著作權(quán)的單維保護向著作權(quán)及專利權(quán)的雙維保護模式的轉(zhuǎn)變。針對計算機軟件的知識產(chǎn)權(quán)的法律保護實現(xiàn)著與計算機發(fā)展技術(shù)的緊密結(jié)合,該種發(fā)展變化趨勢就其原因主要是,計算機軟件行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化以及計算機軟件的獨立,最終導致計算機軟件方面的法律保護類問題的出現(xiàn)。在計算機軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展之初,某些國家嘗試依據(jù)計算機軟件程序的是實用性及技術(shù)性,采用專利法對其實施保護,但某些軟件程序并不符合專利的特征要求,利用專利法對計算機軟件實施保護的效果并不顯著。

  2.知識產(chǎn)權(quán)保護踐行并不能滿足現(xiàn)實需求

  雖然我國計算機軟件的知識產(chǎn)權(quán)保護的發(fā)展,已經(jīng)完成從無到初具規(guī)模的發(fā)展脫變,在法律層面上著作權(quán)法律法規(guī)已將計算機軟件收入到著作權(quán)的法律保護體系中,同時的計算機軟件的知識產(chǎn)權(quán)保護采用以著作權(quán)法的保護作為主要切入點、計算機軟件產(chǎn)權(quán)保護的單行法的制定與完善的保護制度,就保護制度的總體架構(gòu)隸屬于著作權(quán)法之中,這與國家制定的其他的行政法規(guī)存在較大區(qū)別,也與其他發(fā)達國家計算機軟件的知識產(chǎn)權(quán)保護就其專利保護內(nèi)容也存在較大差異,致使計算機軟件的盜版較為猖獗。計算機軟件侵權(quán)的打擊存在著政府部門的大包大攬的傳統(tǒng)管理觀念,社會動員程度較低。計算機軟件盜版現(xiàn)象猖獗的其他產(chǎn)生原因也較為復雜,主要體現(xiàn)在國家經(jīng)濟的發(fā)展現(xiàn)狀、計算機軟件的價格、計算機軟件使用者的法律水平及計算機軟件研發(fā)者的法律維權(quán)意識等,廣泛的開展計算機軟件的盜版綜合治理也是實現(xiàn)軟件知識產(chǎn)權(quán)保護的關(guān)鍵途徑。

  三.我國計算機軟件的知識產(chǎn)權(quán)保護問題的改進對策

  1.計算機軟件的知識產(chǎn)權(quán)保護立法問題的解決對策

  計算機軟件產(chǎn)業(yè)逐步實現(xiàn)與計算機硬件產(chǎn)業(yè)的分離,使得計算機軟件逐步的成為市場價值更為廣闊的高新技術(shù),適合計算機軟件行業(yè)發(fā)展的保護措施需求的緊迫性變得越來越強烈;而到計算機軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展初具規(guī)模的時候,針對計算機軟件的法律保護體系確立的必要性顯得更為突出,國家開始強化針對計算機軟件的知識產(chǎn)權(quán)立法保護,但就立法保護的效果而言,仍需要立法保護中適當?shù)慕档蛙浖谶M行交易方面的成本,確保軟件開發(fā)者合理的社會收益,從而推動計算機軟件的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展;在計算機軟件的知識產(chǎn)權(quán)新的立法保護模式中,明確的指出保護條例中已經(jīng)明確規(guī)定的要嚴格依據(jù)保護條例來執(zhí)行,而沒有做出規(guī)定、規(guī)定不夠明確、條件發(fā)生變化的要依據(jù)著作權(quán)法的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,同時實現(xiàn)軟件的有效保護及軟件交易成本的降低。

  2.計算機軟件的知識產(chǎn)權(quán)保護踐行問題的解決對策

  轉(zhuǎn)變計算機軟件侵權(quán)的打擊的理念,將最終的違法打擊途徑確立為良好的司法環(huán)境的組建,在進行計算機軟件的知識產(chǎn)權(quán)保護的過程中,要將軟件的行政及司法保護確立為重點,充分利用行政執(zhí)法這一國家執(zhí)法體系中的重要環(huán)節(jié),將行政調(diào)查及處理力度的強化確立為計算機軟件保護的核心,給予軟件研發(fā)使用的相關(guān)權(quán)利人以足夠的法律保護,并給予侵權(quán)者以應有的制裁及懲處;軟件行業(yè)內(nèi)的諸多協(xié)會是軟件企業(yè)中形成的自治性的組織,雖然并不具備行政執(zhí)法及司法等管理權(quán)限,但卻在市場調(diào)查、信息的咨詢評估、業(yè)界信息的交流、知識產(chǎn)權(quán)的保護等方面具備法律所無法比擬的優(yōu)勢,要充分的發(fā)揮軟件行業(yè)內(nèi)相關(guān)協(xié)會在軟件知識產(chǎn)權(quán)保護中的作用。

  總結(jié)

  綜合分析目前計算機軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及市場經(jīng)濟的現(xiàn)實需求,要想實現(xiàn)計算機軟件產(chǎn)業(yè)更為健康有序的發(fā)展,各種途徑、各種方式的計算機軟件的知識產(chǎn)權(quán)保護已顯得非常有必要。

  知識產(chǎn)權(quán)宣傳橫幅

  1)尊重知識產(chǎn)權(quán),保護馳名商標

  2)企業(yè)商海乘風破浪,知識產(chǎn)權(quán)保駕護航

  3)企業(yè)前景好,知識產(chǎn)權(quán)不能少!

  4)尊重知識產(chǎn)權(quán),使用正版軟件

  5)加強知識產(chǎn)權(quán)執(zhí)法,促進市場經(jīng)濟繁榮

  6)打擊假冒、冒充專利,制止各種違法侵權(quán)行為

  7)知識產(chǎn)權(quán)被侵犯,企業(yè)勿忘要維權(quán)

  8)發(fā)明創(chuàng)造申請專利,技術(shù)成果安全獨享

  9)如果沒有發(fā)明,世界將會怎樣?

  10)人民群眾是發(fā)明創(chuàng)造的主體

  11)加大專利執(zhí)法力度,為發(fā)展經(jīng)濟保駕護航;

  12)提高全民意識,保護知識產(chǎn)權(quán);

  13)尊重知識產(chǎn)權(quán),維護市場秩序;

  14)關(guān)注消費者生命健康,保護消費者合法權(quán)益;

  15)倡導誠實守信,反對假冒侵權(quán);

  16)嚴厲打擊盜版侵權(quán)行為;

  17)完善知識產(chǎn)權(quán)制度,營造尊重和保護知識產(chǎn)權(quán)的氛圍;

  18)知識產(chǎn)權(quán)驅(qū)動創(chuàng)新,科學技術(shù)推進文明;

  19)運用知識財富,發(fā)展知識經(jīng)濟;

  20)充分利用知識產(chǎn)權(quán),提高我地區(qū)競爭能力;

  21)知識產(chǎn)權(quán)保護為天才之火增添利益之油;

  22)保護知識產(chǎn)權(quán),推進人類文明;

  23)保護知識產(chǎn)權(quán),激勵知識創(chuàng)新;

  24)全球合作保護知識產(chǎn)權(quán),資源共享推進人類文明。

  25)科技創(chuàng)新專利先行

  26)發(fā)展知識經(jīng)濟,科技興油興市

  27)科技孕育成果,專利保護先行

  28)發(fā)明創(chuàng)造是一個民族強大生命力的源泉

  29)創(chuàng)新設(shè)計讓世界更美

  30)法律結(jié)合科技,開創(chuàng)知識經(jīng)濟未來

  31)堅決支持全國保護知識產(chǎn)權(quán)專項行動

  32)先專利后論文,新穎優(yōu)先要留心

  33)專利被侵權(quán),請找知識產(chǎn)權(quán)局

  34)先有專利,后進市場

  35)世界未來的競爭就是知識產(chǎn)權(quán)的競爭

  36)推進知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略,促進國民經(jīng)濟發(fā)展

  37)用我們自己的專利筑起新的長城

  38)科技創(chuàng)先興市,知識產(chǎn)權(quán)立國!

  39)知識產(chǎn)權(quán)是中國走向世界的敲門磚

  40)保護知識產(chǎn)權(quán)就是保護創(chuàng)新

  41)保護知識產(chǎn)權(quán)就是捍衛(wèi)法治精神

  42)尊重知識,尊重人才,尊重知識產(chǎn)權(quán)

  43)知識產(chǎn)權(quán)與我們息息相關(guān)

  44)保護自己的知識產(chǎn)權(quán),尊重他人的知識產(chǎn)權(quán)

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